WikiDer > Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd
Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd | |
---|---|
В Вторжение в Польшу 1939 | |
Суд | Дом лордов |
Решил | 15 июня 1942 г. |
Цитирование (и) | [1942] УХЛ 4, [1943] AC 32, [1942] 2 Все ER 122 |
Мнения по делу | |
Лорд Райт | |
Членство в суде | |
Судья (а) сидит | Лорд Аткин LC, Лорд Рассел Киллоуэн, Лорд макмиллан, Лорд Райт, Лорд Рош, Лорд портер |
Ключевые слова | |
Разочарование |
Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1942] УКХЛ 4 ведущий Дом лордов решение по доктрине разочарование в Английское договорное право.
Факты
Fibrosa была текстильной компанией, базирующейся в Вильно, Польша (сегодня Вильнюс, столица Литва). В июле 1939 г. он заключил договор с Fairbairn, британская фирма, чтобы купить промышленное оборудование для своего завода в г. Гдыня за 4800 фунтов стерлингов. Контракт был подписан 12 июля 1939 года, а на следующей неделе Fibrosa внесла аванс в размере 1000 фунтов стерлингов. Ожидается, что машины будут доставлены в течение трех-четырех месяцев.
1 сентября 1939 г. Польша была захвачена нацистской Германией. Великобритания объявила войну Германии 3 сентября, вступив в Вторая Мировая Война. На следующей неделе агенты Fibrosa связались с Fairbairn с просьбой вернуть первоначальный платеж в размере 1000 фунтов стерлингов в качестве исполнения контракта, поскольку «теперь совершенно очевидно, что поставка машин по заказу для Польши не может быть осуществлена». Фэйрбэрн отказался. 1 мая 1940 года агенты Фиброзы возбудили судебное дело.
Суды низшей инстанции встали на сторону Фэйрберна, исходя из полномочий Чендлер v Вебстер (1904). Он утверждал, что, если контракт был нарушен последующим событием, «убыток лежит там, где он падает». В результате уплаченные суммы или права, накопленные по контракту до того, как произошло неприятное событие, не могут быть возвращены, но все обязательства, подлежащие оплате после его исполнения, будут выполнены. Следовательно, суды низшей инстанции отклонили иск компании Fibrosa о взыскании 1000 фунтов стерлингов.
Суждение
Палата лордов вынесла решение в пользу Fibrosa. Виконт Саймон критически относился к Чендлер дело и установил, что он будет применяться только в том случае, если рассмотрение не имело места. Однако в сложившихся обстоятельствах рассмотрение не было выполнено, поскольку Fibrosa не получила ни одного заказанного оборудования. Этот сорванный контракт не будет подпадать под действие правила, установленного Чендлером, и поэтому Fibrosa добьется успеха.
Лорд Райт сказал, что иск был основан на неосновательное обогащение.[1]
Милорды, в иске требовалось взыскать предоплату в 1000 ф. сделано из-за цены по контракту, который был сорван. Иск был о деньгах, уплаченных за невыполненное вознаграждение. Ясно, что любая цивилизованная правовая система обязана предоставлять средства правовой защиты в случаях так называемого несправедливого обогащения или несправедливой выгоды, то есть предотвращать удержание одним человеком денег или некоторой выгоды, полученной от другого, что противоречит совести. он должен сохранить. Такие средства правовой защиты в английском праве в целом отличаются от средств правовой защиты по контракту или деликту, и теперь признано, что они подпадают под третью категорию общего права, которая называется квазиконтрактом или реституцией. Основная идея была изложена тремя Апелляционными лордами, лордом Шоу, лордом Самнером и лордом Карсоном, в Р. Э. Джонс, Ld. против Уоринга и Гиллоу, Ld, которые касались конкретного вида категории, а именно денег, уплаченных по факту. Лорд Самнер, имея в виду Келли против Солари, где деньги были выплачены страховой компанией под ошибочным представлением, что это произошло из-за исполнителя по полису, который фактически был аннулирован, сказал: «У компании не было реального намерения обогатить ее». Оплата по факту ошибки - это только один из глав этой категории закона. Другой класс - это когда, как в этом случае, имеется предоплата в счет денег, подлежащих уплате в качестве компенсации за выполнение контракта, который в этом случае становится несостоявшимся и не выполняется, так что деньги никогда не наступают. При таких обстоятельствах не было намерения обогатить получателя платежа. Это класс требований о взыскании денег, уплаченных за несостоявшееся вознаграждение. Такие причины действий давно известны и считались обычным явлением Холт С.Дж. Холмс v Холл в 1704 г. Холт К.Дж. был озабочен только надлежащей формой действия и считал причину действия не подлежащей сомнению. Он сказал: «Если А даст деньги В, чтобы заплатить С после того, как С предоставит письменные документы и т. Д., А С не сделает этого, то А задолженность будет лежать на А против В за столько денег, полученных в его пользу. И многие такие действия имеют удерживались для получения гарантий в сделках, когда участник сделки не выполнял своих обязательств, и для страховых премий, когда судно и т. д. не выходило в рейс ". Главный судья здесь использует под залогом предоплату в счет цены, а не в современном понимании безотзывного платежа, связанного с сделкой, и он признает, что к тому времени допущение indebitatus было принято в качестве надлежащей формы действие вместо процедуры, которая использовалась в прежние времена для обеспечения исполнения этих требований, таких как задолженность, счет или дело.
К 1760 году количество и разнообразие денежных поступлений увеличилось. Лорд Мэнсфилд С.Дж., в знакомом отрывке из Моисей v Макферлан, стремился рационализировать действие за деньги, которые были и получены, и проиллюстрировал это некоторыми типичными примерами. «Это ложь, - сказал он, - о деньгах, уплаченных по ошибке; или о возмещении, которое оказывается неудачным; или о деньгах, полученных путем навязывания (явного или подразумеваемого;) или вымогательства; или притеснения; или неправомерного использования ситуация истца, противоречащая законам, принятым для защиты лиц в этих обстоятельствах. Одним словом, суть такого рода действий заключается в том, что ответчик, исходя из обстоятельств дела, обязан узами естественной справедливости и равноправия вернуть деньги ". Лорд Мэнсфилд предварял это заявление замечаниями 136, которые следует отметить. "Если ответчик обязан возместить ущерб, вытекающий из узы естественной справедливости; закон подразумевает наличие долга и предусматривает это действие [sc. Indebitatus assumpsit], основанное на собственном капитале дела истца, так сказать, на основании договора ( «quasi ex contractu», как выражается римское право) ». Лорд Мэнсфилд не говорит, что закон подразумевает обещание. Закон подразумевает долг или обязательство, а это совсем другое дело. Фактически он отрицает наличие контракта; обязательство столь же эффективно, как если бы оно было заключено по контракту. Обязательство является созданием закона, равно как и деликтным обязательством. Обязательство принадлежит к третьему классу, отличному от контракта или деликта, хотя оно больше похоже на контракт, чем деликт. Это заявление лорда Мэнсфилда стало основой современного закона квазиконтракта, несмотря на критику, которая была направлена против него. Как и все крупные обобщения, он нуждался и получил квалификацию на практике. Например, * 63 квалификация, заключающаяся в том, что иск о деньгах был и получен, не относится к деньгам, уплаченным по ошибочному суждению, или к деньгам, уплаченным в результате незаконного или чрезмерного бедствия. Закон предусматривает другие средства правовой защиты, как более удобные. Стандарт того, что противоречит совести в этом контексте, стал более или менее канализированным или определенным, но по существу юридическая концепция остается такой, какой ее оставил лорд Мэнсфилд.
Суть иска - это долг или обязательство, подразумеваемое или, точнее, наложенное законом, во многом так же, как закон применяет в качестве долга обязательство по уплате установленного законом или обычного налога. Это важно, потому что некоторая путаница, похоже, возникла, хотя, возможно, только в последнее время, когда истинная природа форм действия стала неясной из-за отсутствия пользователя. Если я могу позаимствовать из другого контекста элегантную фразу виконта Саймона Л.С. в United Australia Ltd против Barclays Bank Ltd, иногда, как мне кажется, было «неправильное толкование технических правил, теперь благополучно устраненное». Судебный приказ о бессрочном обязательстве включал в себя по крайней мере два утверждения: долг или обязательство и допущение. Первое было основанием для иска и действительным поводом для иска. Последнее было просто фиктивным и не могло быть преодолено, но было необходимо, чтобы можно было использовать удобную и либеральную форму действий в таких случаях. Это фиктивное предположение или обещание было уничтожено Закон о процедуре общего права 1852 г.. Как указывают Буллен и Лик (Precedent of Pleading, 3-е изд., Стр. 36), этот Закон, с. 3, при условии, что от истца больше не требовалось указывать конкретную форму иска, в которой он подал в суд, и в s. 49 что (среди прочего) заявление об обещаниях по счетам indebitatus, доказывать которые не было необходимости, должно быть опущено; «действие indebitatus assumpsit, - добавляют авторы, - [то есть к 1868 году] практически устарело». Лорд Аткин в деле 138 Соединенных Штатов Америки после того, как представил дело шантажиста, говорит: «У этого человека есть мои деньги, которые я ему не передавал с каким-либо реальным намерением передать ему собственность. Я подаю на него в суд, потому что у него есть фактическое имущество взято ". Он добавляет: «Эти фантастические сходства с контрактами, изобретенными для того, чтобы соответствовать требованиям закона в отношении исчезнувших форм действий, не должны в наши дни влиять на фактические права». Тем не менее, призракам форм действия иногда позволялось вторгаться в образ жизни и препятствовать жизненно важным функциям закона. Таким образом, в Синклер v Брум, Лорд Самнер заявил, что «все эти причины действий [sc. За деньги, которые были и получены] являются обычными разновидностями рода assumpit. Все теперь покоятся и долгое время основывались на условном или вмененном обещании выплатить». Это замечание, которое не было необходимым для решения дела, очевидно, не означает, что есть реальное обещание стороны. Фраза «условное или подразумеваемое обещание» - это только способ описания долга или обязательства, возникающего в силу толкования закона. Требование денег было и получено всегда основывалось на долге или обязательстве, которое подразумевалось или, точнее говоря, наложено законом, независимо от того, была ли процедура действительно модной в любое время долгом, счетом или делом или неопределенное предположение. Даже фиктивное предположение исчезло после принятия Закона 1852 года. Я предпочитаю объяснение лорда Самнера причины иска в Джонса дело. Это согласуется со словами лорда Аткина, которые я только что процитировал, однако серьезные правоведы, похоже, утверждали, что эти слова великого судьи Синклер v Брум закрыл дверь для любой теории неосновательного обогащения в английском праве. Я не понимаю, почему и как. Это действительно было бы сокращение до абсурда доктрины прецедентов. Фактически, общее право по-прежнему использует иски за деньги, которые были и получены, как практичный и полезный, если не полный или идеально совершенный, инструмент предотвращения неосновательного обогащения, которому способствуют различные методы технической справедливости, которые также доступны, поскольку они были обнаружено в Синклер v Брум.
В таком случае суд должен приостановить рассмотрение того, что в противном случае могло бы показаться обычным делом о возврате денег, уплаченных авансом в счет покупной цены по договору купли-продажи товаров только потому, что договор стал невозможным для исполнения. и рассмотрение не удалось по этой причине? Деньги истца принадлежат ответчику. Не было намерения обогатить его произошедшими событиями. Несомненно, когда деньги выплачиваются по контракту, они могут быть востребованы только в случае отказа от возмещения, когда контракт расторгается в отношении будущего. Характерными примерами являются случаи, когда он расторгается из-за разочарования или невозможности, или когда контракт становится недействительным по любой причине, не связанной с виной истца, когда возмещение, если оно полностью, полностью не выполнено, или когда, если оно разделяется, оно полностью потерпел неудачу в отношении отделяемого остатка, как в Рагг против Минетт. Требование о погашении основывается не на контракте, который расторгается по причине неудовлетворенности, а на том факте, что ответчик получил деньги и в связи с последующими событиями не имеет права удерживать их.
Комментарий
По сути, решив, что контракт был сорван (продолжение было бы предательством), суд постановил, что весь депозит подлежит взысканию Fibrosa, учитывая полное отсутствие компенсации со стороны английского поставщика. Однако это решение вызвало больше вопросов: «Что, если бы какое-то оборудование было поставлено? Что, если бы Fairbain вложила значительные средства в оборудование и материалы до заключения контракта?». В Парламент Великобритании признал, что эта война против нацистов вызовет множество подобных заявлений, поэтому с удивительной скоростью[2] они приняли Закон о правовой реформе (несостоявшиеся контракты) 1943 года, при условии, что:
- Деньги, выплаченные до разочарования, могут быть возвращены впоследствии.
- Денежные средства, причитающиеся до разочарования, больше не подлежат выплате после.
- Сторона, получившая ценную выгоду по договору, может быть вынуждена заплатить за нее, если суд сочтет это справедливым.
- Сторона, которая понесла расходы по контракту до неприятного события, может взыскать такие расходы с другой стороны, если суд сочтет это справедливым.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ [1943] AC 32, 61-65
- ^ Эффективности парламента здесь способствовали Комиссия по пересмотру законаСедьмой промежуточный отчет по этой теме: (Комм. 6009 от 1939 г.)