WikiDer > Свидетельство о разделении
А свидетельство о разделении был источником апелляционная юрисдикция от окружные суды к Верховный суд США с 1802 по 1911 год. Создан Закон о судебной системе 1802 г., процедура сертификации была доступна только в том случае, если окружной суд заседал в полном составе из двух человек: как местного окружного судьи, так и круговая езда Судья Верховного суда.[1] Как главный судья Джон Маршалл писал, что у него не было «привилегии разделять суд в одиночестве».[2]
Свидетельство о процедуре разделения имеет уникальные особенности. В отличие от судебный лист и Certiorari юрисдикции, свидетельство о процедуре разделения не требовало федерального вопроса.[3] В уголовных делах свидетельство о разделении было единственным источником апелляционной юрисдикции окружных судов (за исключением оригинальные хабеас) до 1889 г.[4] В гражданских делах, несмотря на то, что были разрешены обычные протоколы об ошибках, свидетельство о разделении оставалось важным, поскольку позволяло подавать апелляции без учета сумма в споре и промежуточные обращения.[4] Поскольку акт о разделении позволил Верховному суду в определенной мере контролировать свои дела, он является предшественником современной юрисдикции certiorari.
Что касается уголовных дел, Верховный суд постановил (в 1896 г.), что Закон о судебной системе 1891 г. действовал как подразумеваемая отмена разрешения на рассмотрение дел по актам о разделении. Но Суд сохранил свои полномочия рассматривать гражданские дела посредством актов о разделении до упразднения окружных судов окружными судами. Судебный кодекс 1911 г.. Другой и редко используемый сертифицированный вопрос Процедура была принята в 1925 году и в настоящее время кодифицирована в 28 U.S.C. § 1254 (2).
Фон
Окружные суды
Под Закон о судебной системе 1789 г., то окружные суды состояли из стационарных окружной суд судья и два любых судьи Верховного суда трасса для верховой езды.[5] Практика круговой езды была на короткое время отменена вскоре отмененным Закон о полуночных судьях 1801 г., а затем восстановлен Закон о судебной системе 1802 г.. В соответствии с Законом 1802 г. окружные суды состояли из постоянного окружного судьи и одного судьи Верховного суда, приписанного к округу.[6][n 1]
Раздел 4 Закона о судебной системе 1789 года предусматривал, что два судьи или судьи будут составлять кворум.[7] Практика отправки гонщика на одном круге была явно разрешена Закон о судебной системе 1793 г.,[8] но был распространен уже до 1793 года.[7] Согласно Закону о судопроизводстве 1802 года единоличный судья (окружной судья или окружной райдер) мог председательствовать самостоятельно.[9]
Ранние методы разрешения споров
В Соединенные Штаты против Дэниела (1821), главный судья Джон Маршалл рассказал об истории использования тай-брейков на окружных кортах. Если один судья или один судья не согласны с двумя другими, преобладает большинство.[10] Если бы только один судья Верховного суда мог присутствовать, и возникло разделение между окружным судьей и судьей Верховного суда, практика - как того требует Закон о судебной системе 1793 г.- пришлось отложить дело до следующего срока.[10] Если разделение один на один сохранялось с другой системой правосудия, мнение предыдущего гонщика нарушало ничью.[11] Однако после 1802 года в случаях, когда сидели оба судьи, менее вероятно, что индивидуальное разделение будет разрешено путем продолжения рассмотрения дела до следующего срока, потому что окружное правосудие будет таким же (за исключением изменения состава членов комиссии). Суд).[12]
До 1802 года не было возможности обратиться в Верховный суд с просьбой разрешить индивидуальные отношения в окружных судах. Александр Даллас, то Репортер Верховного суда (а также репортер разнообразного ассортимента дел из судов штата и федеральных судов в Пенсильвании), отметил в Соединенные Штаты против Уорролла (C.C.D., Pa. 1798):
- Суд разделился во мнениях, и возникло сомнение в возможности вынесения приговора подсудимому; Судьи и прокурор округа выразили пожелание, чтобы дело могло быть оформлено в такой форме, которая допускала бы получение окончательного решения Верховного суда, на основе важного принципа обсуждения: Но адвокат поскольку заключенный [сам Даллас] не считал себя уполномоченным идти на компромисс такого рода.[13]
Worrall участвовал в уголовном преследовании Роберта Уорролла за подкуп Линь Кокс, Уполномоченный по доходам в Департамент казначейства.[13] После осуждения Уорролла присяжными Даллас подал ходатайство о вынесении оправдательного приговора на том основании, что Закон о судебной системе 1789 г. не уполномочил окружной суд пытаться преступления по общему праву (в 1798 году не существовало федерального закона, криминализирующего подкуп соответствующего федерального должностного лица).[13] Несмотря на разделение мнений в окружном суде, Уорролл был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 200 долларов.[13] «Короткая консультация», о которой говорится в официальном отчете, до объявления смягченного приговора, возможно, проводилась с другими членами Верховного суда, который в то время проживал в Филадельфии.[14]
Законодательная база
В Закон о судебной системе 1802 г. разрешено окружным судам передавать вопросы права в Верховный суд, если судьи расходятся во мнениях по этому вопросу.[15] В частности, § 6 предусматривает:
- Каждый раз, когда в окружном суде возникает какой-либо вопрос, по которому мнения судей должны быть оспорены, в течение того же срока по запросу любой из сторон или их адвоката должен быть указан момент, по которому возникает разногласие. под руководством судей и заверенным печатью суда в верховный суд на их следующем заседании, которое состоится после этого; и будет окончательно решено указанным судом. И решение верховного суда, и его порядок в помещениях должны быть переданы в окружной суд и там занесены в протокол, и будут иметь силу в соответствии с характером указанного решения и постановления: При условии, что ничто из содержащегося в данном документе не препятствует рассмотрению дела, если, по мнению суда, дальнейшее разбирательство может быть проведено без ущерба для существа; а также при условии, что заключение в тюрьму не допускается, а наказание ни в каком случае не может быть применено , где судьи указанного суда разделились во мнениях по вопросу, касающемуся тюремного заключения или наказания.[16]
Статут 1872 года изменил свидетельство о процедуре разделения и потребовало сначала дождаться окончательного решения по делу окружного суда. Тем временем мнение председательствующего судьи должно было преобладать.[17] Закон 1874 года отменил изменение 1872 года в отношении уголовных дел,[18] но оставил это в отношении гражданских дел.[19]
В то время как статут предусматривал только подтверждение «момента, по которому должно произойти разногласие»,[20] судьи иногда позволяли себе расширить вопрос. Например, в Соединенные Штаты против Хадсона (1812 г.) был подтвержден вопрос: «Обладает ли Окружной суд Соединенных Штатов юрисдикцией общего права в делах о клевете?» но был дан ответ на вопрос: «Могут ли окружные суды Соединенных Штатов осуществлять юрисдикцию общего права в уголовных делах?»[21] И в Соединенные Штаты против Беванса (1818 г.), Суд отметил, что «[i] t может считаться входящим в объем вопроса, утвержденного для этого суда», чтобы выяснить, было ли убийство подпадающим под действие § 3 Закона Закон о преступлениях 1790 г., хотя ответчику было предъявлено обвинение только в соответствии с § 8.[22]
История использования
Свидетельства о разделении стали выходить из употребления, поскольку окружные суды все чаще заседали с одним судьей.[23] В Закон о судебной системе 1869 г. («Закон о районных судьях») сократил круговые обязанности судей Верховного суда и, следовательно, уменьшил возможность получения свидетельств о разделении.[24] Как писал председатель Верховного суда Маршалл, он не имел «привилегии разделять суд в одиночестве».[2]
По уголовным делам
В Соединенные Штаты против Больше (1805 г.) Суд постановил, что обычные средства апелляции, судебный лист, не могут быть использованы в уголовных делах окружных судов.[25] Это способствовало важности справки о подразделении по уголовным делам. В Маршалл Корт (1801–1835) слышал тридцать один уголовные дела вытекающие из актов разделения; в Taney Court (1836–1864), пятнадцать; в Чейз Корт (1864–1873), семнадцать; в Waite Court (1874–1888), тридцать восемь; и Фуллер Корт (1888–1910), четырнадцать.
Закон о судебной власти 1802 г. прямо предусматривал выдачу свидетельств о разделении по уголовным делам. Раздел 6 предусматривает, что «тюремное заключение не допускается и наказание ни в коем случае не может применяться, если судьи указанного суда разделились во мнениях по вопросу, касающемуся указанного заключения или наказания».[26] Джастис Стори в своем заключении для Суда предостерегал от слишком частого использования свидетельств о разделении в уголовных делах. В Соединенные Штаты против Гудинга (1827) для Суда Justice Story писал:
- Мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить нашу обеспокоенность, по крайней мере, из-за слишком большого снисхождения к пожеланиям адвоката, вопросы такого рода должны часто передаваться в этот Суд, и, таким образом, апелляция по уголовным делам, по сути, становится обычным делом в суд. явное препятствие для общественного правосудия и против явного намерения актов Конгресса.[27]
Не по каждому вопросу или по каждому уголовному делу можно было получить справку о разделении. В Соединенные Штаты против Дэниела (1821 г.) Суд постановил, что движение для новое испытание- как разрешено § 17 Закона о судебной системе 1789 г.[28]- не могли быть предметом свидетельства о разделении; скорее, дивизия будет оперировать отклонением предложения.[29] Аналогичным образом в Соединенные Штаты против Бейли (1835 г.), Суд постановил, что вопрос о том, были ли доказательства достаточными с юридической точки зрения для подтверждения обвинения, не может быть подтвержден.[30] В Соединенные Штаты против Бриггса (Briggs I) (1847 г.), Суд далее ограничил свою юрисдикцию заслушивать уголовные акты о разделении, постановив, что вопрос о том, должен ли возражать против обвинительного заключения, должен быть подтвержден в общем.[31]
В США против Гамильтона (1883 г.), Суд подтвердил свои более ранние выводы о том, что сертификаты не могут быть выданы из ходатайств об отмене обвинительного заключения.[32] И в Соединенные Штаты против Розенбурга (1868)[33] и США против Эйвери (1871),[34] Суд постановил, что ходатайство об отмене обвинительного заключения не может быть подтверждено таким образом, даже если это ходатайство ставит под сомнение юрисдикцию окружного суда.
В случаях habeas
В Ex parte Tom Tong (1883 г.) Суд постановил, что - согласно поправкам 1872 г. к процедуре сертификации, которые вступили в силу во время Чейз Корт эра - потому что хабеас корпус это гражданское производство, вопросы, возникающие в делах о хабеас, не могут быть доведены до сведения Верховного суда до вынесения окончательного решения.[35] В Ex parte Milligan (1866 г.), после отмены этих поправок Суд постановил, что петиции habeas в окружных судах могут быть источником подтвержденных вопросов в Верховный суд.[36]
По гражданским делам
Дартмутский колледж против Вудворда (1819)[37] - это известное использование свидетельства о разделении в гражданском деле.[38] Чтобы гарантировать, что свидетельство о процедуре разделения будет доступно в Дартмутский колледж, «Story с самого начала принимала активное участие в судебном процессе».[39] Вначале адвокат Дартмута, Дэниел Вебстер, стремился "вызвать сотрудничество Стори в передаче дела в суд Маршалла посредством проформы справки о разделении".[39] В Условие договора вопрос для которого Дартмутский колледж знаменитость могла быть обжалована в Верховном суде, даже если бы дело было передано в суды Нью-Гэмпшира (а это было так); но аргумент «имущественных прав», который Стори и Вебстер считали потенциально более сильным, не относился к федеральному закону и, следовательно, не мог быть обжалован в судебном порядке.[3] Фактически, после того, как Верховный суд Нью-Гэмпшира вынес решение против Колледжа, в дополнение к подаче апелляции в федеральный окружной суд было подано новое дело.[40] Как писал Вебстер в письме другому юристу колледжа:
- Я не сомневаюсь, что [Правосудие Истории] [будет] склонять [г] к тому, чтобы выдвинуть новое дело наиболее удобным способом, без какого-либо мнения и, вероятно, без аргументов. Если окружной судья согласится разделиться без аргументов, я думаю, что судья Стори склонится к тому, чтобы устранить причину.[41]
Хотя Стори поступила так, как предсказывал Вебстер, акт о разделении так и не был рассмотрен Верховным судом, поскольку первой была рассмотрена прямая апелляция.[42]
Сертификаты не определены
В добавок к Дартмутский колледж дело (выше), есть и другие отчеты о разделении, которые были выданы, но так и не были приняты Верховным судом. После предъявления обвинения Джефферсон Дэвис, Президент Конфедерации, за измена, Уильям Вирт Генри сообщает, что свидетельство о разделении было выдано по ходатайству Дэвиса об отклонении обвинительного заключения на том основании, что он не был верен Соединенным Штатам после отделения своего государства.[43] Как сообщается, главный судья Лосось П. Чейз встал на сторону Дэвиса, а окружной судья Джон Кертисс Андервуд встал на сторону правительства.[43] Никакого ответа от Верховного суда на это свидетельство не сообщается, но в конечном итоге залог Дэвиса был отменен, и он был освобожден.[43]
Отмена
Уголовные дела
В 1889 году Конгресс ввел право обычной апелляции в смертные приговоры.[44] Закон 1889 года был «первым актом Конгресса, который разрешил передать уголовное дело из Окружного суда Соединенных Штатов в этот суд, за исключением заключения о разделении мнений».[45] В 1891 г. Закон о судебной системе 1891 г. («Закон Эвартса») Конгресс распространил это право на другие тяжкие преступления.[46] Закон 1891 г. не отменял прямо разрешение на выдачу свидетельств о разделении, но § 14 предусматривал отмену ранее противоречивых законов.
После принятия закона 1891 года Верховный суд первоначально продолжал решать вопросы, представленные в уголовных делах по свидетельству о разделении по существу. Три таких решения, Соединенные Штаты против Итон (1892),[47] Соединенные Штаты против Роджерса (1893),[48] и Соединенные Штаты против Томаса (1894),[49] не упомянул акт 1891 года.[n 2] Но в Соединенные Штаты против Райдера (1896)[50] и Соединенные Штаты против Хевекера (1896),[51] Суд постановил, что акт 1891 г. подразумеваемая отмена о разрешении делопроизводства по уголовным делам. Всадник держал:
- Мы считаем, что схема закона от 3 марта 1891 г. исключает утверждение о том, что свидетельства о разделении мнений могут все еще иметься в соответствии с разделами 651 и 697 Пересмотренного статута.
- Проверка посредством апелляции, судебного приказа или иным образом должна осуществляться в соответствии с предписаниями закона, а проверка посредством сертификата ограничивается актом сертификата окружных судов, вынесенным после окончательного решения, по вопросам, поднятым в отношении их собственной юрисдикции и к свидетельству окружных апелляционных судов по вопросам права, в отношении которых запрашиваются наши рекомендации, как это предусмотрено в нем, и эти свидетельства регулируются теми же общими правилами, которые ранее применялись к свидетельствам о разделении.
- Верно, что косвенная отмена не приветствуется, но мы не можем избежать вывода о том, что, проверенный его масштабом, его очевидной целью и условиями, акт от 3 марта 1891 г. охватывает всю рассматриваемую тему, и предоставляет исключительное правило в отношении апелляционной юрисдикции по апелляции, судебному листу или справке.[52]
Hewecker, последнее уголовное свидетельство о разделении дел, отказался пересматривать вопрос на том основании, что Всадник могло быть принято решение на более узком основании, что свидетельство о разделении не может быть выдано по вопросу, переданному на усмотрение окружного судьи.[53]
Гражданские дела
Следующий Всадник и Hewecker, свидетельства о разделении продолжали выдаваться по гражданским делам. Фелсенхельд против Соединенных Штатов (1902 г.) был последним гражданским свидетельством о разделительном деле.[54] Возможность гражданских свидетельств о разделении не была полностью отменена до Судебный кодекс 1911 г. упразднил окружные суды.[55]
Другие формы сертификации
Современная форма сертифицированной юрисдикции Верховного суда по вопросам была введена в действие в 1925 году и изменена в 1949 году.[56] 28 U.S.C. Статья 1254 предусматривает:
- Дела в апелляционных судах могут быть рассмотрены Верховным судом следующими способами:
- (1) Судебным приказом, выданным по ходатайству любой стороны в любом гражданском или уголовном деле, до или после вынесения судебного решения или постановления;
- (2) Путем удостоверения в любое время апелляционным судом по любому вопросу права в любом гражданском или уголовном деле в отношении того, какие инструкции требуются, и после такого подтверждения Верховный суд может дать обязательные инструкции или потребовать отправки всей записи для решения всего предмета спора.[57]
Раздел 1254 (1) представляет собой гораздо более распространенный маршрут: Certiorari, источник почти всех текущих дел Верховного суда.[4] Раздел 1254 (2) представляет менее распространенный путь: сертификация.[4] В соответствии с § 1254 (2) Верховный суд за период с 1927 по 1936 год рассмотрел 72 сертифицированных дела с вопросами; 20 с 1937 по 1946 год; и только четыре между 1947 и 2010 годами.[4] В современной юриспруденции сертификация по § 1254 (2) стала очень редкой. Например, когда в банке Пятый округ попытался подтвердить вопрос в 2009 году (тоже редкий случай), но Верховный суд отказался рассматривать дело.[58] Сертифицированные вопросы также регулируются Правилом 19 Верховного суда.
Анализ
Некоторые ученые утверждали, что свидетельства о разделении были проформа, и что судья и судья просто соглашаются не соглашаться, часто без написания противоположных мнений.[59] Например, решение окружного суда привело к Соединенные Штаты против Марчанта (1827), репортер записывает, что «районный судья согласился с этим мнением; но, поскольку это происходило нередко и важно для судебной практики, судьи впоследствии разделились во мнениях с целью получение торжественного решения вышестоящего суда ".[60] Точно так же Соединенные Штаты против Ортеги В заключении окружного суда (1826 г.) отмечается, что «дело было передано в верховный суд на основании свидетельства о разделении мнений в этом суде».[61]
Уайт пишет, что «свидетельство о процедуре разделения представляет собой принципиальную возможность, с помощью которой они могут контролировать свое дело».[62] Это было обычным явлением для судей Маршалловского суда, в то время трасса для верховой езды или в отпуске, чтобы обмениваться письмами о делах в окружных судах, которые могут быть подходящими для получения справок о разделении.[1]
Сноски
- ^ Судьи должны были разделить округа между собой по соглашению; в противном случае президент должен был назначить судей по округам. Закон о судебной системе 1802 г., § 5, 2 Стат. 156, 158.
- ^ Соединенные Штаты против Брюера, 139 U.S. 278 (1891), хотя решение было принято после принятия Закон о судебной системе 1891 г., был подтвержден и аргументирован ранее.
Примечания
- ^ а б Белый, 1989 год, 21 год.
- ^ а б Письмо Джона Маршалла к Джозефу Стори (13 июля 1819 г.), в 8 Документах Джона Маршалла 352, 352 (изд. Чарльза Ф. Хобсона, 1995).
- ^ а б Белый, 1989, 23–24.
- ^ а б c d е Нильсон, 2010 г., стр. 485.
- ^ Закон о судебной системе 1789 г., § 4, 1 Стат. 73, 74–75.
- ^ Закон о судебной системе 1802 г., § 4, 2 Стат. 156, 157–58.
- ^ а б Эрвин С. Сурэнси, История федеральных судов, 28 Mo. L. Rev. 214, 219 (1963).
- ^ Закон о судебной системе 1793 г., § 1, 1 Стат. 333, 333–34.
- ^ Закон о судебной системе 1802 г., § 4 оговорка, 2 Стат. 156, 158.
- ^ а б США против Дэниела, 19 U.S. (6 Wheat.) 542, 547 (1821).
- ^ Закон о судебной системе 1793 г., § 2, 1 Стат. 333, 334. Увидеть Даниэля, 19 США по адресу 547.
- ^ Даниэль, 19 США по адресу 548.
- ^ а б c d Соединенные Штаты против Уорролла, 28 F. Cas. 774 (C.C.D., Pa. 1798).
- ^ Дэвид Россман, "Были ли обзоры": история рассмотрения в американских уголовных судах, 81 J. Crim. L. и криминология 518, 564 (1990).
- ^ Белый, 1984, стр. 1, 10–11, 20–30.
- ^ Закон о судебной системе 1802 г., § 6, 2 Стат. 156, 159–61.
- ^ Закон от 1 июня 1872 г., § 1, 17 Stat. 196 (кодифицировано в Rev. Stat. 650, 651, 652, 693 и 697).
- ^ Rev. Stat. §§ 651, 697.
- ^ Rev. Stat. §§ 650, 652, 693.
- ^ Закон о судебной системе 1802 г., § 6, 2 Стат. 156, 159.
- ^ Роу, 1992, 930.
- ^ Соединенные Штаты против Беванса, 16 U.S. (3 Wheat.) 336, 389 (1818).
- ^ Феликс Франкфуртер & Джеймс МакКоли Лэндис, Дело Верховного суда: исследование федеральной судебной системы 31–32, 79–80 (1928); Энтони Г. Амстердам, Обыск, изъятие и раздел 2255; Комментарий, 112 U. Pa. L. Rev. 378, 383, номер 24 (1964); Питер Д. Маршалл, Сравнительный анализ права на апелляцию, 22 Duke J. Comp. & Int'l L. 1, 7, № 41 (2011).
- ^ Закон о судебной системе 1869 г. (Закон о районных судьях), 16 Stat. 44.
- ^ Соединенные Штаты против Больше, 7 U.S. (3 Cranch) 159 (1805).
- ^ Закон о судебной системе 1802 г., § 6, 2 Стат. 156, 161.
- ^ United States v. Gooding, 25 U.S. (12 Wheat.) 460, 467–68 (1827).
- ^ Закон о судебной системе 1789 г., § 17, 1 Стат. 73, 83.
- ^ США против Дэниела, 19 U.S. (6 Wheat.) 542 (1821).
- ^ Соединенные Штаты против Бейли, 34 U.S. (9 Pet.) 267 (1835).
- ^ США против Бриггса (Бриггс I), 46 U.S. (5 How.) 208 (1847).
- ^ США против Гамильтона, 109 U.S. 63 (1883).
- ^ США против Розенбурга, 74 U.S. (7 Wall.) 580 (1868).
- ^ США против Эйвери, 80 U.S. (13 Wall.) 251 (1871).
- ^ Ex parte Tom Tong, 108 U.S. 556 (1883).
- ^ Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wall.) 2 (1866 г.).
- ^ Дартмутский колледж против Вудворда, 17 U.S. (4 пшеницы) 518 (1819).
- ^ Белый, 1989, стр. 22–29.
- ^ а б Белый, 1989 год, 22 года.
- ^ Белый, 1989, стр. 24–25.
- ^ Белый, 1989 год, 25 лет.
- ^ Уайт, 1989, стр. 25–29.
- ^ а б c Уильям Вирт Генри, Суд над Аароном Бёрром, 3 Va. L. Reg. 477, 500–01 (1897).
- ^ Закон от 6 февраля 1889 г., §6, 25 Stat. 655, 656.
- ^ Соединенные Штаты против Райдера, 163 U.S. 132, 138 (1896).
- ^ Закон о судебной системе 1891 г. (Закон Эвартса), § 5, 26 Стат. 826, 827.
- ^ Соединенные Штаты против Итон, 144 U.S. 677 (1892).
- ^ Соединенные Штаты против Роджерса, 150 U.S. 249 (1893).
- ^ Соединенные Штаты против Томаса, 151 U.S. 577 (1894).
- ^ Соединенные Штаты против Райдера, 163 U.S. 132 (1896).
- ^ Соединенные Штаты против Хевекера, 164 U.S. 46 (1896).
- ^ Всадник, 163 U.S. at 139–40 (цитаты опущены).
- ^ Hewecker, 164 США на 47–48.
- ^ Фелсенхельд против Соединенных Штатов, 186 U.S. 126 (1902).
- ^ Судебный кодекс 1911 г., 36 стат. 1087.
- ^ Нейлсон, 2010 г., стр. 485–86.
- ^ 28 U.S.C. § 1254.
- ^ Нильсон, 2010 г., стр. 487–88.
- ^ белый, 1988, с. 164–80; Элисон Л. Лакруа, Федералисты, федерализм и федеральная юрисдикция, 30 Закон и ист. Ред. 205, 238, № 113 (2012); Белый, 1989 г., 730, п.14; Белый, 2009 г., 321 №4, 325 №17.
- ^ Соединенные Штаты против Уайта, 28 F. Cas. 580, 584 (C.C.D. Mass. 1826) (No. 16.682).
- ^ США против Ортеги, 27 F. Cas. 359, 362 (C.C.E.D. Pa.1825) (№ 15971).
- ^ Белый, 1989 год, 20 лет.
Рекомендации
- Гэри Д. Роу, Звук тишины: Соединенные Штаты против Хадсона и Гудвина, господство Джефферсона и отмена федеральных преступлений, связанных с общим правом, 101 Йель Л.Дж. 919 (1992).
- Г. Эдвард Уайт, Трудовая жизнь суда Маршалла, 1815–1835 гг., 70 Va. L. Rev. 1 (1984).
- Г. Эдвард Уайт, Маршалловский суд и культурные изменения, 1815–1835 гг. (1988).
- Г. Эдвард Уайт, Суд Маршалла и международное право: дела о пиратстве, 83 Являюсь. J. Int'l L. 727 (1989).
- Г. Эдвард Уайт, Заброшенные судьи: дисконтирование для истории, 62 Vand. L. Rev. 319 (2009).
дальнейшее чтение
- Джеймс Уильям Мур и Аллан Д. Вестал, Настоящая и потенциальная роль сертификации в федеральной апелляционной процедуре, 35 Va. L. Rev. 1 (1949).